Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Время открытия наследства в зарубежных странах». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Законодательство о наследовании в странах континентальной правовой системы включает в себя нормы, которые осуществляют регулирование общественных отношений по переходу прав, а также обязанностей от умершего индивида к другим индивидам.
В таких странах наследственное право перенимает большинство институтов римского наследственного права, подстроив часть институтов к особенностям своей нации.
Наследственное право зарубежных государств исходит из общих принципов возможности наследования как по закону, так и по завещанию, и по общему правилу наследование по закону рассматривается как «наследование без завещания», то есть приоритет у наследования по завещанию. Законодательство о наследовании исходит из нерушимости свободы воли наследодателя, который имеет право самолично распоряжаться собственным имуществом, оставляя его любым индивидам, как прямым родственникам, так и тем, кто не имеет с ним никакой связи родственного характера.
Страны континентальной Европы, вместе с принципом свободы воли завещателя, руководствуются необходимостью обеспечения именно интересов семьи, закрепляя на уровне норм наследственного законодательства те механизмы, которые обеспечивают имущественные права родственников наследодателя.
Континентальная правовая система, в свою очередь, рассматривает процесс наследования как некое универсальное правопреемство, то есть как замену личности наследодателя уже на личность его прямого наследника, из-за чего именно к наследнику переходят абсолютно все права, а также обязанности наследодателя как единое целое.
Стоит сказать, что подобное понимание наследования не является единственно возможным в наследственном праве зарубежных стран: так, в странах англо-американской системы права имущество наследодателя изначально переходит по праву доверительной собственности к лицу, называемому личным представителем умершего, и именно он передает наследникам ту часть наследства, которая остается после всех необходимых расчетов с кредиторами.
Наследственные правоотношения в государствах континентальной Европы обычно регулируются нормами определенных разделов гражданских кодексов вместе с семейными, а также имущественными отношениями.
Базовыми законами о наследовании в таковых государствах можно считать:
- Болгария – Закон о наследовании от 1949 года с последующими изменениями.
- Испания – ГК страны от 1889 года и Закон о наследовании от 1981 года.
- Венгрия – раздел ГК Республики от 1959 года с последующей редакцией.
- Италия – ГК страны от 1942 года.
- ФРГ – Германское гражданское уложение (ГГУ) от 1896 года.
- Румыния – ГК страны от 1865 года.
- Польша – ГК Республики от 1964 года.
- Чехия – ГК от 1963 года с последующей редакцией.
- Франция – ГК от 1804 года, два титула (первый и второй) книги третьей ФГК (Французский гражданский кодекс). Из-за наличия в Законе норм, которые регулируют порядок безвозмездного приобретения имущества, во Франции наследование по закону рассматривается отдельно от наследования по завещанию (оно регулируется в прямой связи с прижизненными дарениями).
- Югославия – согласно законодательству республик в ее составе: Сербия – Закон о наследовании Республики от 1974 года с последующими дополнениями; Хорватия – Закон о наследовании от 1965 года с последующими дополнениями, Черногория – Закон о наследовании Республики от 1975 года с последующими дополнениями.
- Швейцария – третья книга ШГК (Швейцарского гражданского кодекса) «О наследствах»; регламентирование отдельных вопросов (например, связанных с составлением завещания), Кодекс относит строго к компетенции кантонов.
Во время регулирования наследственных отношений используют также положения нормативных актов, которые действуют вместе с ГК. Так, в Венгрии это Закон от 1974 года о браке, семье и опеке (с последующими изменениями и дополнениями), Закон о нотариусах от 1991 года, приказ министра юстиции от 1984 года. В Польше подобным сопутствующим нормативным актом выступает Закон о нотариате от 1951 года с последующими изменениями.
В принципе же наследственное право большинства зарубежных государств континентальной правовой семьи за последние несколько десятилетий значительно реформировалось, и характер такого реформирования в большей части стран имел схожую направленность.
Так, из-за поменявшихся социально-экономических условий, которые повлекли за собой реформы некоторых институтов гражданского права, расширились наследственные права пережившего супруга, внебрачных и усыновленных детей. Ранее, в интересах страны, стремящейся к активному прямому участию в правоотношениях наследственного характера, ограничивался круг наследников по закону, и это давало больше возможностей государству в приобретении выморочных имуществ.
Позже в отношении статуса пережившего супруга допустимо говорить об общей тенденции к расширению его прав. Но значительные различия в наследственном законодательстве стран Европы по вопросу объема прав пережившего супруга все еще сохранились.
Так, в Болгарии, актуальное законодательство которой официально причисляет к кругу наследников по закону абсолютно всех родственников по прямой линии и до шестой степени родства по боковой линии, переживший супруг наследует вместе с той очередью наследников, которая также призывается к наследованию.
Согласно статье девятьсот тридцать первой ГК Польши супруг призывается к наследованию в первую очередь вместе с детьми. При наличии детей супруг наследует не меньше, чем одну четвертую часть наследственной массы.
Если отсутствуют нисходящие родственники, то наследуют супруг, родители, а также братья и сестры. Переживший супруг наследует абсолютно все имущество том случае, когда нет нисходящих родственников, а также родителей, братьев, сестер и их нисходящих. Только в том случае, когда отсутствуют нисходящие родственники наследодателя и супруга, к наследованию призывают родителей, братьев, сестер, а также их нисходящих родственников.
Но далеко не в каждом случае переживший супруг по объему своих прав приравнивается ко всем остальным наследникам.
Согласно французскому законодательству, ранее переживший супруг относился к наследникам по закону последней очереди, из-за чего он призывался к наследованию только при отсутствии кровных родственников (в том числе боковых вплоть до двенадцатой степени), но затем это было изменено в соответствии с законами от двадцать шестого марта 1957 года и третьего января 1972 года, что предоставило ему значительно более широкие возможности для получения наследства. Но, при этом, во Франции переживший супруг чаще всего получает не право собственности, а только узуфрукт на часть наследственного имущества, размер которой разнится в зависимости от разряда имеющихся наследников.
Значительные изменения коснулись статуса субъектов наследственного правопреемства. Права усыновленных и внебрачных детей в полной мере уравняли с наследственными правами законнорожденных детей (во Франции – закон от 1966 года; в ФРГ – закон от 1977 года; в Швейцарии – закон от 1972 года).
Приятие в рамках Европейского совета Конвенции об усыновлении детей (от 1967 года), а также Конвенции о правовом положении внебрачных детей (от 1975 года) привели к возникновению необходимости пересмотреть целый ряд положений наследственного законодательства, которые напрямую касались прав усыновленных и внебрачных детей.
Для наследственного права разных государств характерны весьма существенные различия между их правовыми системами. Это объясняется тем, что на регулирование наследственных отношений большое влияние оказывают национальные, религиозные особенности и традиции разных стран. Структурно наследственное право является частью гражданского законодательства. В большинстве случаев наследственное право входит в гражданские кодексы соответствующих государств. Так, в ГК Франции нормы наследственного права содержатся в книге третьей «О способах приобретения права собственности» (Des differentes manieres dont on acquiert la propriete) в первых двух титулах: «О наследовании» (Des successions) и «О дарениях между живыми и в завещаниях» (Des donations entre vifs et des testaments). При этом первый из названных титулов посвящен наследованию по закону, второй содержит нормы о безвозмездной передаче имущества и поэтому включает не только правила о наследовании по завещанию, но и нормы о прижизненном дарении. В Германском гражданском уложении нормы наследственного права содержатся в отдельной 5-й книге. Однако в некоторых случаях наследственные правоотношения регулируются специальными законами. В качестве примера можно привести Закон Эстонии от 15 мая 1996 г. «О наследственном праве (наследовании)».
Некоторые из прибалтийских государств, и в частности Латвия пошли по пути реставрации досоветской правовой системы, что выразилось в восстановлении в 1992 г. в силе двух главных актов прежней латвийской правовой системы — Конституции 1922 г. и Гражданского закона Латвийской Республики 1937 г., которые регулируют в том числе и наследственные правоотношения. Следует отметить, что с точки зрения правовых реалий и юридической техники эти правовые акты не отвечают современным требованиям.
В странах так называемой англосаксонской системы (США, Англия, Австралия и др.) наследственные правоотношения регулируются помимо правовых актов судебными прецедентами. При этом в США помимо федерального законодательства применяется законодательство штатов.
Как и российское наследственное право, наследственное право других государств основывается на двух принципах:
принципе свободы наследования;
принципе охраны интересов семьи и обязательных наследников.
Различают наследование по закону и по завещанию. Вместе с тем в некоторых европейских государствах к основаниям наследования помимо завещания и закона относится особый, наследственный, договор. В наследственном договоре о наследовании каждая договаривающаяся сторона может сделать соответствующие договору распоряжения на случай смерти, а именно назначить наследников, установить завещательные отказы и завещательные возложения. Договоры о наследовании детально урегулированы законодательством ФРГ и Швейцарии, в то время как во Франции они допускаются лишь в исключительных случаях (чаще всего между супругами). Суть его заключается в том, что между наследодателем, с одной стороны, и одним или несколькими лицами, управомоченными на получение имущества наследодателя после его смерти, — с другой, подписывается договор, вступающий в силу лишь после смерти наследодателя. Отличие наследственного договора от завещания заключается в том, что завещание может быть отменено по воле самого завещателя, а договор о наследовании в одностороннем порядке не расторгается.
Само наследство рассматривается как совокупность активов и пассивов (долгов) наследодателя. Поэтому, приняв наследство, наследники обязаны исполнить обязательства наследодателя, если только они не носят строго личный характер.
Законодательство некоторых штатов США ограничивает право наследодателей по распоряжению принадлежащим им имуществом. В некоторых штатах, например в штате Флорида, в соответствии с § 4(с) ст. 10 Конституции Флориды введен запрет на право завещать дом, который является единственным местом проживания для членов семьи наследодателя, — кому-либо, кроме членов своей семьи, — при наличии таковых (подразумевается, конечно, семья в самом узком смысле: супруг и только несовершеннолетние дети).
Наследство открывается в случае смерти наследодателя, а также в случае признания его в судебном порядке умершим. Например, в соответствии со ст. 720 ГК Франции наследство открывается после смерти гражданина. ГК Франции к этому факту приравнивает судебное постановление о кончине В случае когда человек исчезает «при обстоятельствах, ставящих его жизнь в опасность, если его тело не обнаружено» (ст. 88), и декларативное постановление суда об отсутствии гражданина (ст. 128).
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Именно по месту открытия наследства производится раздел имущества, разрешаются судом споры о наследстве, осуществляются другие действия, предусмотренные законодательством.
56. Наследственное право в США и странах Европы В Российской Федерации, в странах Европы и в США основанием возникновения наследственного правопреемства является либо завещание, либо закон. Наследственное право континентальной Европы отличается от права Англии и США, в
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ Статья 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
Содержание:
Время открытия наследства в зарубежных странах
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ СТАТЬЯ 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
§ 65. Монархия «просвещенного абсолютизма» в странах Европы К середине XVIII в. государственный и правовой строй абсолютной монархии в ряде крупных и средних стран Европы приобрел новые особые черты. Эти черты были взаимосвязаны с многочисленными и почти единовременными
Наследственное право Гражданский кодекс РФ различает два института: наследование по закону и наследование по завещанию. Последнее является новеллой постсоветского законодательства, поэтому в советский период партнер гомосексуала не мог претендовать на получение
Формы пользования жилыми помещениями в странах Западной Европы В нашей стране достаточно широко распространен миф, что за границей почти каждый человек преклонных лет живет в собственном шикарном доме и только российская молодежь вынуждена более половины своих
§ 1 Наследственное право Германии Германское гражданское уложение в значительной степени базируется на римском праве. Гражданский кодекс 1896?г. стал первой в истории Германии единой для всей страны кодификацией гражданского права. Кодекс построен по так называемой
§ 2 Наследственное право Франции Наследственное право Франции регулируется Французским гражданским кодексом (кодексом Наполеона – ФГК), который является источником французского гражданского права. В его разработке приняли участие такие видные французские юристы, как
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ Основания наследования наследование осуществляется по завещанию и по закону (ч. 1).
Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений (по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, — по закону). Наряду с этим Гражданский кодекс указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования (наследования по завещанию и наследования по закону).
Однако в действительности ни закон, ни завещание непосредственно не влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установление определенных правовыми нормами юридических фактов.
Прежде всего в обоих случаях важно установить факт открытия наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявления его умершим.
Кроме того, если речь заходит о наследовании по закону, по мере необходимости следует установить степень родства между наследником и наследодателем, состояние наследника и наследодателя в браке, нахождение лица не менее чем в течение последнего года жизни наследодателя на его иждивении, факт совместного проживания с наследодателем, факт зачатия лица при жизни наследодателя и т.п.
Если же речь пойдет о наследовании по завещанию, то помимо прочих условий реализация наследственных правоотношений напрямую будет зависеть от действительности завещания.
Такое разнообразие юридических фактов позволяет вести речь о многообразии наследственных правоотношений. Но при этом все лежащие в основе возникновения наследственных правоотношений юридические факты, а точнее — юридические составы, формируются либо с учетом воли завещателя, и тогда речь идет о наследовании по завещанию, либо, помимо последней, основываясь на фактах, определенных законом, и тогда наследование происходит по закону.
Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства. Условием открытия наследства закон называет смерть человека или объявление его умершим (ст. 1113 ГК РФ).
Данные юридические факты являются необходимыми элементами сложных юридических составов, порождающих несколько взаимосвязанных между собой правоотношений.
Смерть гражданина как событие, влияющее на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, относится к числу актов гражданского состояния и в соответствии с действующим законодательством подлежит государственной регистрации (см. ст. 47 ГК РФ и Закон об актах гражданского состояния). Основанием для государственной регистрации смерти является документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом. Кроме того, подтверждением смерти может быть судебное решение по делу об установлении факта смерти (пп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК РФ).
Под объявлением гражданина умершим понимается юридическая (презюмируемая) смерть, устанавливаемая судом в порядке особого производства на основании норм материального права. По общему правилу (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Вместе с тем, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (авиакатастрофа, гибель в результате взрыва жилого дома и т.п.), объявление гражданина умершим может последовать спустя шесть месяцев после его исчезновения. Особые правила установлены для военнослужащих и иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями. Таких лиц суд может объявить умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. На военнослужащих и иных граждан, пропавших без вести в так называемых горячих точках на территории Российской Федерации, данное правило не распространяется, поскольку официально такие территории не являются местом проведения военных действий.
Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть (в том числе и обязательность государственной регистрации в органах загса). Вместе с тем, поскольку объявление умершим — лишь презумпция смерти, закон предусматривает особые последствия возможной явки гражданина, объявленного умершим (ст. 46 ГК РФ).
Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно (а значит, и по наследству) перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.
Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, от обязанности возвращать такое имущество освобождаются, за исключением случаев, когда доказано, что, приобретая имущество, они знали, что объявленный умершим находится в живых. При невозможности возврата в натуре имущества, приобретенного по возмездным сделкам, недобросовестные приобретатели обязаны компенсировать его стоимость.
Брак гражданина, объявленного умершим, может быть восстановлен органом загса по совместному заявлению супругов при условии, что ни один из них не вступил в новый брак (ст. 26 СК РФ).
Возвращаясь к вопросу об условиях открытия наследства, следует учитывать, что для лиц, оформляющих наследственные права, единственным документом, подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти, которое выдается органом, осуществившим регистрацию, как при констатации факта смерти, так и при объявлении гражданина умершим.
Никакие другие подтверждения (в том числе судебное решение или личное присутствие лица, производящего оформление наследственных прав, при кончине гражданина) не могут служить основанием совершения нотариальных действий, необходимых для реализации наследственных прав.
Помимо доказательства самого факта открытия наследства, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства.
Время открытия наследства играет важную роль в развитии наследственных правоотношений. На момент открытия наследства устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых к наследству, состав наследственного имущества, порядок и сроки его принятия, основания призвания к наследованию, а также решаются многие другие значимые вопросы.
Для целей наследственного правопреемства используется традиционное для отечественного правопорядка понимание времени открытия наследства. Таковым принято считать день смерти гражданина. Причем этот день может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и судебным решением по делу об установлении факта смерти.
Наряду с этим наследство может также открываться в день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).
При этом возможно возникновение ситуаций, когда день вступления в законную силу решения суда и день предполагаемой либо фактической смерти, указанный в судебном решении, будут располагаться во времени на весьма значительном удалении друг от друга, в том числе и за пределами срока, установленного для принятия наследства. В период действия прежнего законодательства подобные ситуации, как правило, завершались еще одним обращением в суд с целью продлить пропущенный по уважительной причине срок на принятие наследства. Новый ГК разрешил отмеченную проблему. В соответствии с п. 1 ст. 1154 в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Отдельного внимания заслуживают случаи, когда в один и тот же день (независимо от конкретного времени) умирают граждане, которые при иных обстоятельствах могли бы призываться к наследованию друг после друга. По действующему законодательству они считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве именуются коммориентами (commorientes — умирающие одновременно). В ранее действовавшем законодательстве не содержались правила о лицах, считавшихся умершими одновременно, и хотя судебная практика выработала соответствующие рекомендации, споры о наследстве, обусловленные проблемами коммориентов, не переставали возникать вплоть до недавнего времени.
Наследование по закону в зарубежных странах
#G0Наследственное право современных государств неоднородно: можно обозначить систему наследственного права европейских континентальных государств (#M12291 841501777Франция#S, #M12291 841501589Германия#S, #M12291 841500817Испания#S Испания и т.д.), англо-американское наследственное право и мусульманское наследственное право, основанное в основном на нормах #M12291 841501002Корана#S и вытекающих из него шариатских правилахi[i]. Наследственное право европейских континентальных государств кодифицировано и включено составной частью в гражданские кодексы, большей частью вслед за нормами о #M12291 841501750физических лицах#S и семейных отношениях ( см. например, #M12291 841500066Германское гражданское уложение#S 1896 г. Книга четвертая — #M12291 841500340Семейное право#S, Книга пятая — Наследственное право). В Англии наследственное право представлено несколькими отдельными законами — Законом о завещаниях 1837 г. Законом об управлении наследством 1925 г. Законом о наследовании 1975 г. и др. Законодательство о наследовании в США отнесено к ведению штатов. В связи с различиями в регулировании отношений по наследованию в законодательстве штатов возникла необходимость проведения #M12291 841501696унификации#S, разработан и принят в некоторых штатах единообразный закон о наследовании.
Основные положения наследственного права были разработаны в Древнем Риме впоследствии они были восприняты законодательством государств континентальной Европы. Прежде всего это относится к основному делению наследования — по завещанию и по закону. В данном параграфе мы проанализируем основы правового регулирования наследования по закону, на примере Германии и Франции, государств с континентальным типом права, являющемся родственным российскому законодательству.
Римское частное право установило свободу завещательных распоряжений, определило такие виды завещательных распоряжений, как подназначение наследника, распределение наследственной массы между наследниками, завещательный отказ (легат). В современном наследственном праве стран континентальной Европы сохранились отголоски отношения римских юристов к наследованию супругов: в первую очередь в качестве наследников призываются кровные родственники, а уж во вторую очередь — супруг.
Законодательство иностранных государств о наследовании складывалось под влиянием римского частного права и в основных своих положениях имеет много общего с ним. Общность правового регулирования определяется и тем обстоятельством, что предмет наследования — имущественные права и обязанности наследода-теля — обусловливает в целом единое требование к правовому регулированию. Значительное влияние на установление порядка наследования оказала церковь и ее отношение к семейным узам. Под влиянием отрицательного отношения церкви к внебрачным детям долгое время (вплоть до 70-х годов XX в.) сохранялась их дискриминация при наследовании. Второстепенным наследником по отношению к кровным родственникам оказался супругii[ii].
Основным нормативным актом, регулирующим наследственные правоотношения, является Германское гражданское уложение 1896 г.iii[iii]: том V ГГУ полностью посвящен наследственному праву.
По Германскому гражданскому уложению категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. Парантелла — группа кровных родственников, происходящих от общего предка и его нисходящих. Закон не ограничивает количество парантелл. Наследники следующим образом распределяются по парантеллам (§ 1924-1931 ГГУ):
— * первая парантелла — нисходящие наследодателя
— * вторая парантелла — родители наследодателя и их нисходящие
— * третья парантелла — дед и бабка наследодателя и их нисходящие. Если в живых нет ни бабки, ни деда, то наследуют нисходящие умершего. Если последние отсутствуют, то доля умершего переходит к пережившему наследнику (бабке или деду), а в случае его смерти — к его нисходящим
— * четвертая парантелла — прадеды, прабабки наследодателя и их нисходящие
— * пятая и следующие парантеллы — прапрадеды и прапрабабки наследодателя и их нисходящие.
Каждая парантелла призывается к наследованию лишь при отсутствии родственников предшествующей парантеллы.
Наряду с родственниками первой, второй и третьей парантелл наследует супруг наследодателя. При отсутствии указанных родственников переживший супруг наследует единолично.
Внебрачный ребенок занимает по отношению к матери и отцу равное положение с законорожденными детьми. В соответствии с § 1934 «а» ГГУ в случае смерти отца или его родственников внебрачный ребенок и его нисходящие наследуют наряду с законнорожденными детьми умершего и пережившим супругом. В случае смерти внебрачного ребенка отец такого ребенка и его нисходящиенаследуют наряду с матерью и ее законнорожденными детьми. В случае смерти внебрачного ребенка отец внебрачного ребенка и его родственники призываются к наследованию наряду с пережившим супругом наследодателя. По отношению к матери и ее родственникам внебрачный ребенок занимает положение законного ребенка.
При отсутствии наследников по закону наследственное имущество по праву наследования переходит к государству (§ 1936 ГГУ).
В установленных законом случаях наследники могут быть лишены права наследования. Основанием для лишения является недостойное поведение наследника, выразившееся в попытке или умышленном причинении смерти наследодателю, в причинении
вреда его здоровью, в принуждении наследодателя к составлению завещания.
Доли наследников определяются по парантеллам (§ 1924- 1931 ГГУ). Внутри первой парантеллы имущество делится поровну между детьми наследодателя. Остальные нисходящие наследуют по праву представления, в соответствии с которым права наследника, умершего ранее наследодателя, переходят к его нисходящим.
Временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим (ч. 2 в. 1220 ГК ).
Заметим, что в ГК употребляются различные термины: время открытия наследства (ч. 2 ст. 1120, ч. 1 ст. 1222, ч. 4 ст. 1238 т.д.), момент открытия наследства (ч. 4 ст. 1236 ГК). Речь идет по сути об одном и тот же вид срока, с которым связано возникновение у наследников права на наследование. Установление времени открытия наследства имеет большое значение. При определении круга лиц, которые призываются к наследованию, состав наследственного имущества, начало течения срока действие принятия наследства или отказа от нее, предъявление кредитором наследодателя требований к наследникам, а также при решении других вопросов наследования нотариус руководствуется законодательством, действующим на момент открытия наследства.
Во время открытия наследства имеют в виду определенную календарную дату, что терминологически в контексте наследственных правоотношений означает сутки, поэтому часы и минуты в пределах этой эпохи юридического значения не имеют. Хотя отдельные авторы высказываются за необходимость признания на законодательном уровне время открытия наследства момент смерти, то есть ее часы и минуты. В частности, А.А. Кармаза обосновывает это защитой прав и законных интересов наследников, а также необходимостью определения объекта наследования, для четкого однозначного решения вопроса комморієнтності т.д.
Согласно ч. 3 ст. 1220 ГК Украины, если в течение одних суток умерли лица, которые могли бы наследовать друг после друга, наследство открывается одновременно и отдельно относительно каждой из них. Такие лица называются комморієнтами (те, что умерли одновременно). Наследник, который умер хоть и через несколько часов после смерти наследодателя, но на следующие сутки, не считается умершим с ним одновременно, и у него возникает право на наследство. Учитывая это, в профессиональной литературе высказывается мнение о том, что более целесообразно применять к комморієнтів понятия не календарной, а астрономических суток. Разница между этими понятиями заключается в следующем. Если применять календарную дату, то это означает, что лица должны были бы умереть во временном промежутке с 00.00 до 24.00 одной и той же эпохи. Астрономическая эпоха определяется от времени смерти, например, от 17 ч 30 мин. 20 августа в 17 ч. 30 мин. 21 августа.
Если же несколько лиц, которые могли бы наследовать друг после друга, умерли во время общей для них опасности (стихийного бедствия, аварии, катастрофы и т.п.), предполагается, что они умерли одновременно. В этом случае наследство открывается одновременно и отдельно относительно каждой из этих лиц.
Как указывает по этому поводу. В Залесский, момент времени — смерть гражданина — превращается в отрезок времени — день смерти. Такое преобразование хотя и оправдывается практическими выгодами, однако не способствует четкой фиксации юридического факта смерти гражданина.
Время открытия наследства после смерти гражданина, который подвергся политическим репрессиям и был посмертно реабилитирован в установленном порядке, является день принятия Комиссией по вопросам восстановления прав реабилитированных решение о возврате имущества реабилитированного или о возмещении его стоимости наследникам первой очереди (п. 9 Постановления Верховной Рады Украины О толковании Закона Украины О реабилитации жертв политических репрессий на Украине).
Факт смерти физического лица устанавливается на основании свидетельства о смерти, выданного органом регистрации актов гражданского состояния. Свидетельства о смерти на территории Украины выдают отделы государственной регистрации актов гражданского состояния Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе, районных, районных в городах, городских (городов областного значение), горрайонные управлений юстиции (ст. 4 Закона О государственной регистрации актов гражданского состояния).
На практике может возникнуть ситуация, когда в свидетельстве о смерти точная дата смерти не указана (в частности, она вообще неизвестна), а содержатся лишь сведения о месяц и год смерти. В таком случае днем смерти считается последний день этого месяца. Если указан только год смерти-днем открытия наследства следует считать последний день этого года.
В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти наследодателя, нотариус имеет право истребовать от органа регистрации актов гражданского состояния копию актовой записи о смерти наследодателя и полное извлечение из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о актовой записи о смерти.
По ст. 13 Закона Украины международное частное право документы, выданные компетентными органами иностранных государств на удостоверение актов гражданского состояния, совершенных за пределами Украины по законам соответствующих государств в отношении граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, является действительным в Украине при условии их легализации, если иное не предусмотрено законом, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
Порядок оформления наследственных прав за границей
«Я не понимаю — что важнее: требования закона или сиюминутный бзик старика. Я — сын. Следовательно, бесспорный наследник. Как-то раз мы поругались с отцом и он, обидевшись, отписал завещание на свою племянницу. Потом мы помирились, но про завещание я ничего не знал. А когда старик помер, племянница вдруг права стала качать. Так вот, я и спрашиваю, что же главным будет: закон — по которому я наследник, или отцово завещание — в общем-то простая бумажка?»
Не стану читать нотации автору письма по поводу недопустимого тона. Называть завещание отца «бумажкой», «бзиком старика» — не пристало ни при каких обстоятельствах. Но Вы, г-н Лаптев, ошибаетесь и в юридической стороне возникшего конфликта.
В ст.527 ГК РСФСР сказано, что «наследование осуществляется по закону и по завещанию». Однако наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. (Сразу заметим, что если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству -ч.3 ст.527 ГК РСФСР.)
Итак, очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще.
Наследование по закону происходит в следующих случаях:
а) когда завещание отсутствует
б) когда наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его
в) когда наследник ни завещанию устраняется от наследования как недостойный по правилам ст.531 ГК РСФСР
г) если завещана только часть имущества
д) если завещание полностью или частично недействительно (в последнем случае по закону наследуется только та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным)
е) когда наследник по завещанию умер ранее наследодателя.
В практике часто бывают случаи, когда происходит наследование и по закону, и по завещанию. Например, наследодатель в завещании предусмотрел переход к его сыну права собственности на автомобиль. О другом имуществе в завещании ничего сказано не было. В этом случае в отношении автомобиля будут применяться правила о наследовании по завещанию, а в отношении всего остального имущества умершего — о наследовании по закону. Наследование по закону является как бы альтернативой наследования по завещанию. Из этого иногда делают ошибочный вывод, что наследование по завещанию — наследование вопреки закону. Кстати, так, видимо, полагает и г-н Лаптев.
Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь:
«Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения» (Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М. 1963, с.69-70).
С 17 августа 2015 в странах ЕС действует закон, который изменяет правила наследования недвижимости: раньше иностранцы, владеющие недвижимостью в Европе (не в стране своего происхождения), передавали имущество по наследству в соответствии с законами той страны, где располагался объект. По новым правилам, процедурой передачи наследства по умолчанию занимается та страна, где умерший находился в момент смерти, но собственник имущества может отдать предпочтение закону страны своего гражданства, будь то страна ЕС или любая другая.
При наличии завещания имущество делится согласно предписаниям умершего. Если такого документа нет, то недвижимость переходит родственникам в установленном законом порядке.
В большинстве стран ЕС существует несколько очередей наследования: как правило, в первую очередь наследство получают дети, родители и супруги умершего, затем — братья, сёстры, дедушки и бабушки, далее принимаются во внимание интересы остальных родственников и лиц, находящихся на иждивении. Например, в Германии выделяют три степени родства, а в Финляндии различают две категории наследников: к первой относятся супруги и дети, ко второй — все остальные.
Во многих странах Европы действует правило об обязательной доле в наследственной массе — право членов семьи на получение определенной доли наследства, независимо от того, было ли это указано в завещании умершего. Это правило действует почти повсеместно во всех странах ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Например, во Франции один ребенок по закону получает половину имущества покойного родителя, два ребенка — две трети, трое детей или более — три четверти. В свою очередь британские и ирландские собственники больше не обязаны передавать недвижимость, находящуюся во Франции, детям. Они могут завещать её любому другому человеку, даже не члену семьи.
В Италии, согласно правилу об обязательной доле в наследственной массе, один ребенок получает половину имущества, двое детей и больше — две трети, родители — треть, супруг или супруга — половину, супруга с ребенком — по трети. Это правило применяется ко всем видам имущества.
- Краткосрочная аренда в Испании: юридические аспекты сдачи жилья
- Ликвидность объекта недвижимости: что это такое и как её оценить
- ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира
- Первичная или вторичная недвижимость?
- Коммерческую недвижимость выгоднее сдавать в аренду, чем жилую
В Италии иностранные инвесторы скупают разорившиеся отели
Названы лучшие города для жизни в Италии
Золотая виза в Португалию
Кипр готов открыть границы для российских туристов в марте
Великобритания начала приём заявок на рабочие визы по балльной системе
Вопросы правового характера, которые связаны со вступлением в наследственные права за рубежом, регулирует:
- Законодательство страны, в которой проживает наследополучатель. Для преемников из РФ за регулирование этого вопроса будет отвечать Гражданский кодекс.
- Законодательство страны, где располагается наследство.
- Законодательство страны, где скончался завещатель.
Чаще всего, когда в наследство передается движимое имущество, сотрудник нотариальной конторы, отвечающий за передачу его наследнику, руководствуется законодательством своей страны, а если завещается недвижимость, то законами того штата, в котором она располагается.
Процедура, затрагивающая оформление наследственных прав за границей, во многих странах Европы происходит в похожем с РФ порядке. Хотя существуют и отличия, которые могут оказать существенное влияние на ход процесса получения завещанного имущества.
В РФ с 2006 года были отменены все налоговые сборы и прочие отчисления с доходов, полученных от наследства. Но если наследник вступает в наследственные права в другой стране, то ему придется уплатить налоги, согласно ее законодательству. На 2020 год они следующие:
- Если наследуемое имущество находится в офшоре, то налог на него не предусматривается.
- Получая наследство в Великобритании, налоговые сборы будут зависеть от стоимости имущества. Если его сумма составляет более 325 тысяч евро, то придется заплатить 40% с завещанных имущественных благ.
- При получении имущества во Франции, размеры налоговых сборов будут зависеть от степени близости родственных связей и стоимости имущества. 40% от цены имущественных благ будет необходимо заплатить близким родственникам, а 60%, тем, кто не состоит с наследодателем в близком родстве.
- В Испании за имущество стоимостью до 150 тысяч евро иностранный наследник должен будет заплатить 9% от его стоимости, а если собственность будет оценена от 500 тысяч евро, то 20%.
- При получении наследства в Польше, налоговые сборы будут зависеть от степени родственных связей. От 3 до 7% от имущества будут платить близкие родственники, а от 12 до 20% наследополучатели, не имеющие близкого родства с усопшим завещателем.
- Самые лояльные налоговые условия в Болгарии. Здесь близкие родственники наследодателя не платят налогов на наследство, остальные же наследники должны внести плату, если стоимость имущества составляет от 250 тысяч левов.
Чтобы избежать уплаты налоговых сборов на наследуемое имущество, некоторые оформляют дарственный договор. Но здесь следует учесть, что некоторые государства имеют гораздо больший налог на дарение, чем на наследство.
1. Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине XX в. все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце XIX и начале XX в. Так, из Европы в период 1901 — 1910 гг. выехало 12 377 тыс., а в период 1911 — 1920 гг. — 8852 тыс. человек. Во второй половине XX в. эти процессы еще более усилились, в том числе и в связи с распадом Советского Союза.
Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о наследовании. Таким образом, наследственные дела с иностранным элементом — это неизбежное следствие перемещения населения.
Наследование недвижимости за рубежом
1. Под статутом наследования обычно понимается определяемое на основании коллизионной нормы право (закон страны), которое подлежит применению ко всей совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной их части (А.Л. Маковский).
Статут наследования определяет решение как общих вопросов — об основаниях перехода имущества по наследству (закон, завещание, наследственный договор, дарение на случай смерти и др.), о составе наследства (видах имущества, которое можно наследовать), условиях (времени и месте) открытия наследства, круге лиц, которые могут быть наследниками (включая решение вопроса о «недостойных» наследниках), так и специальных вопросов, касающихся наследования по определенным основаниям, — непосредственно на основании закона (по закону), по завещанию, в порядке наследственного договора и т.д. Этим статутом определяются как общие правила о наследовании любого имущества, так и специальные правила о наследовании отдельных видов имущества — земли, банковских вкладов, исключительных прав и др. В коллизионном праве большинства стран единственным, или основным, статутом наследования является личный закон наследодателя — закон страны его гражданства, или домицилия.
Так, согласно действующему законодательству Германии (ст. 25 Вводного закона к ГГУ) к наследованию применяется право государства, гражданином которого является наследодатель в момент своей смерти (п. 1 ст. 25), однако для недвижимого имущества, находящегося внутри страны, наследодатель в завещании может выбрать германское право (п. 2 ст. 25). В то же время в Германии в отношении наследственных дел принимается обратная отсылка и отсылка к третьему закону.
Для ряда государств исходным коллизионным принципом в области наследования является принцип домицилия, под которым обычно понимается постоянное место жительства наследодателя (Швейцария, Франция, Великобритания, США, другие страны англо-американской системы права).
Так, Закон Швейцарии о международном частном праве 1987 г. исходит из того, что к наследованию лица с последним местом жительства в Швейцарии должно применяться швейцарское право, а к наследованию лица, последним местом жительства которого было иностранное государство, должно применяться право, к которому отсылает коллизионное право государства последнего места жительства наследодателя (ст. ст. 90, 91).
В Великобритании и США проводится разграничение между наследованием недвижимого имущества и наследованием движимого имущества. К наследованию недвижимого имущества применяется закон места нахождения недвижимости, а к наследованию движимого имущества — закон последнего домицилия наследодателя, т.е. закон его местожительства.
При определении домицилия проводится различие между домицилием происхождения или домицилием по месту рождения (domicil of origin) и домицилием, приобретенным или избранным (domicil of choice). Приведем пример.
Великая русская балерина Анна Павлова родилась в России, но прожила более 15 лет в Великобритании. После ее смерти в Лондоне возникло дело о наследстве. Британские власти рассматривали наследодательницу как домицилированную в СССР, хотя после 1917 г. она ни разу в СССР не приезжала.
Суд исходил из презумпции в пользу домицилия по месту рождения и считал, что нет доказательств в пользу приобретения А. Павловой нового домицилия.
Согласно правилам Гражданского кодекса Франции, находящаяся в стране недвижимость подчинена французскому закону, т.е. закону страны места ее нахождения. Что же касается движимого имущества, то в отношении него в судебной практике применяется обычно личный закон наследодателя, под которым понимается закон домицилия.
Великий русский певец Федор Шаляпин умер в 1938 г. во Франции, будучи советским гражданином. После его смерти остались пять детей от первого брака и трое внебрачных детей, мать которых впоследствии стала его второй женой.
В состав наследства Ф. Шаляпина входили, в частности, земельные участки во Франции. В 1935 г. он составил завещание, согласно которому 1/4 имущества наследовала его жена, а каждый из восьми детей — по 3/32.
Апелляционный суд в Париже исходил из того, что по советскому законодательству, действовавшему в 1938 г., наследодатель мог распределить наследство между детьми в равной степени. Однако в отношении земельных участков должно было применяться французское право, по которому дети, рожденные вне брака, не могли быть наследниками ни по закону, ни по завещанию.
В КНР в отношении движимого имущества должно применяться право места жительства наследодателя на момент его смерти, а в отношении недвижимого имущества — право места нахождения недвижимого имущества (ст. 149 Общих положений гражданского права КНР 1986 г.).
Если статут наследования определяет регулирование всей совокупности наследственных отношений гражданско-правового характера, имеет место единство статута. Чаще, однако, из единого статута делаются изъятия относительно наследования определенных объектов. Иногда эти исключения бывают настолько существенны, что позволяют, как отмечал А.Л. Маковский, говорить о двойственности статутов наследования в праве одного государства.
1. В международной практике возникает целый ряд вопросов, касающихся наследования по завещанию, и прежде всего относительно способности лица к составлению и отмене завещания, а также формы самого завещания.
В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. В некоторых же странах допускается составление завещания в так называемой олографической форме, т.е. завещание пишется наследодателем собственноручно, и не требуется, чтобы оно было удостоверено. По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании может быть установлен ряд условий наследникам для получения наследства.
В практике Инюрколлегии при Московской коллегии адвокатов, которая вела в Советском Союзе наследственные дела, например, был случай, когда английская гражданка составила в Англии завещание, по которому она завещала имущество своей сестре — советской гражданке, проживающей в Москве, при условии, что наследница приедет в Лондон не позднее чем через десять лет после ее смерти. Как понять это условие: обязана ли она для получения наследства приехать в Англию на постоянное жительство, как утверждали английские юристы, или должна просто приехать в Англию на непродолжительный срок, чтобы получить там наследственное имущество? Это дело было предметом разбирательства в суде, который решил, что в завещании не имелось в виду, чтобы наследница переехала на жительство в Англию, а имелся в виду только ее приезд в Англию для получения имущества.
При решении подобных проблем прежде всего возникают вопросы о праве, подлежащем применению: следует ли применять закон места нахождения имущества или закон места составления завещания и т.д.
Так же как и в отношении наследования по закону, при наследовании по завещанию возникают проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны. Приведем пример из зарубежной практики.
Гражданин США, проживающий в Великобритании, незадолго до смерти сделал в Малаге (Испания) завещание, составленное в соответствии с правом страны его гражданства (штат Мериленд, США). По завещанию его недвижимое имущество должно перейти по наследству к его брату или сыну последнего в случае, если брат скончается раньше. В соответствии с этим завещанием недвижимость в Малаге должна перейти к племяннику умершего. Сын завещателя обратился в испанский суд с ходатайством о признании завещания недействительным, однако в первой инстанции суд признал завещание действительным.
В апелляционной инстанции суд применил испанское право на основе обратной отсылки, поскольку право Великобритании отсылает к праву страны места нахождения недвижимости, и признал завещание недействительным, так как в нем не предусмотрены законные наследственные права сына умершего (ст. 851 ГК Испании).
В кассационном производстве Верховный суд Испании отказался применить обратную отсылку и признал действительность завещания, составленного в соответствии с законом штата Мериленд.
В соответствии со ст. 12.II ГК Испании отсылка к иностранному праву понимается как отсылка к его материальному праву; если коллизионная норма этого права отсылает к испанскому праву, она применяется, если же к праву иного государства — тогда не применяется. В данном случае наследование по завещанию определяется правом домицилия наследодателя в момент его смерти.
Хотя завещание по своему характеру и является гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть применены общие коллизионные принципы, касающиеся сделок. Коллизионные нормы многих стран в этой области носят императивный характер. Это означает, что свобода выбора права (принцип автономии воли сторон) не распространяется на завещание, иными словами, на волеизъявление по распоряжению имуществом на случай смерти. Эти коллизионные нормы носят императивный характер.
2. В российском законодательстве коллизионные правила, касающиеся завещания, содержатся в п. 2 ст. 1224 ГК РФ. Приведем их полностью:
«Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права».
Имущество, которое остается после смерти лица при отсутствии наследников, называется выморочным. Оно признается таковым, если у умершего гражданина нет наследников по закону и по каким-либо причинам не было составлено завещание или завещание составлено, но оно было признано недействительным.
Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. В некоторых странах, в частности в США, Франции, Австрии, существует другой подход: государство получает это имущество по так называемому праву оккупации, т.е., поскольку это имущество является бесхозным, оно должно перейти к государству.
Различия в обосновании права государства на выморочное имущество имеют существенное практическое значение. Представим себе, что российский гражданин умер за границей и у него нет никаких наследников. Если считать, что имущество должно перейти к государству как к наследнику, то оно должно перейти к российскому государству. Если же считать, что это имущество должно перейти по праву оккупации, то оно должно перейти к тому государству, на территории которого этот гражданин умер или осталось его имущество.
Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в договорах о правовой помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим договорам выморочное движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно находится.
Согласно договорам РФ с Грузией (ст. 43) и рядом других стран — участниц СНГ, а также с Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и другими странами движимое имущество передается в собственность государства гражданства наследодателя, если по законодательству сторон, заключивших договор, наследственное имущество как выморочное (наследуемое государством по закону) переходит в собственность государства.
Минская конвенция 1993 г. (ст. 46) и Кишиневская конвенция 2002 г. (ст. 49) предусматривают следующее правило: если по законодательству страны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит государству, гражданином которого является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит государству, на территории которого оно находится.
Применительно к российскому праву следует отметить, что значительное расширение круга наследников по закону, предусмотренное третьей частью ГК РФ (введение семи очередей наследников по закону вместо двух по ранее действовавшим Основам 1991 г.), приведет к сокращению случаев возникновения выморочного имущества.
1. За границей могут возникать отношения по наследованию после смерти гражданина РФ в иностранном государстве, когда наследодателем был российский гражданин. Во всех случаях наследование с иностранным элементом будет определяться правом, подлежащим применению либо в силу коллизионных норм внутреннего законодательства того или иного государства (см. § 1 настоящей главы), либо в силу правил международного соглашения.
Положение о Консульском учреждении РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г., в числе основных задач консульских учреждений предусматривает осуществление в пределах своей компетенции функций в отношении наследства (наследственных прав российских граждан) с соблюдением законодательства государства пребывания.
Консул принимает меры к охране оставшегося после смерти российского гражданина его заграничного имущества. Последующие действия консула в отношении наследственной массы такого имущества определяются соответствующим соглашением РФ с государством пребывания консула или практикой, установившейся во взаимоотношениях РФ с этой страной. Если вся наследственная масса или часть ее в соответствии с соглашением или установившейся практикой передаются консулу, с тем чтобы он поступил с ней согласно законам его страны, то при распоряжении имуществом он руководствуется действующим российским законодательством. Консульские конвенции, заключенные с другими странами, предусматривают обычно, что консул должен уведомляться о смерти гражданина своей страны. Тогда же ему и сообщают сведения о наследственном имуществе. В случае смерти гражданина на территории консульского округа, если он находился там временно, консулу передаются деньги и вещи, которые умерший имел при себе.
Согласно Консульской конвенции, заключенной с КНР, в случае смерти гражданина представляемого государства, временно находящегося в государстве пребывания, а также если у умершего отсутствуют родственники или его представители в государстве пребывания и к тому же оставленные умершим вещи не связаны с обязательствами, которые он взял на себя во время нахождения в государстве пребывания, консул имеет право получать, сохранять и передавать по назначению эти вещи.
Консульская конвенция, заключенная с США, предусматривает, в частности, что консул имеет право принимать временную опеку над собственностью, оставленной умершим гражданином представляемого государства, если умерший не оставил ни наследника, ни исполнителя завещания, при условии, что такая временная опека должна быть передана должным образом назначенному администратору (ст. 10).
Соответствующие положения о компетентности по делам о наследовании содержатся и в договорах о правовой помощи. Так, в Договоре с Польшей предусмотрены следующие правила:
- по вопросам наследования движимого имущества компетентны органы договаривающейся стороны, гражданином которой был наследодатель в момент смерти (ст. 42);
- по вопросам наследования недвижимого имущества компетентны органы договаривающейся стороны, на территории которой это имущество находится (ст. 42);
- если все движимое имущество, оставшееся после смерти гражданина одной договаривающейся стороны, находится на территории другой договаривающейся стороны, то по ходатайству наследника, если с этим согласны все известные наследники, производство по делу о наследовании ведет орган этой договаривающейся стороны (ст. 42);
- завещание вскрывает (оглашает) орган договаривающейся стороны, на территории которой находится завещание. Копия завещания и протокола о вскрытии (оглашении) завещания пересылается органу, компетентному вести дело о наследовании (ст. 43).
Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в России российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ. Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях часто возникает необходимость незамедлительно принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Так, консульские конвенции, заключенные с Великобританией и Швецией, предусматривают, что в случае, если не находящийся в государстве пребывания консула гражданин представляемого государства имеет право или претендует на долю в имуществе, оставшемся в государстве пребывания после смерти лица любого государства, консул имеет право представлять интересы такого гражданина.
1. Действующее российское законодательство (разд. V части третьей ГК РФ) устанавливает порядок принятия наследства, которое, как правило, осуществляется путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства. Свидетельство о праве на наследство так же, как правило, выдается по месту открытия наследства нотариусом. Им же принимаются меры по охране наследства и управлению им. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок.
В судебной практике срок для принятия наследства иностранцами продлевался на тех же общих основаниях, что и для российских граждан, а не в силу постоянного проживания наследника за границей или самого факта иностранного гражданства наследника.
Специальные постановления об исчислении срока для принятия наследства содержатся в договорах о правовой помощи с Болгарией и Венгрией. Как предусматривается в этих договорах, в тех случаях, когда наследодатели являлись гражданами соответствующих договаривающихся государств и умерли на территории другого государства, срок для принятия наследства будет исчисляться со дня уведомления дипломатического или консульского представителя о смерти наследодателя.
2. Большое практическое значение имеет определение того, к компетенции органов какой страны входит производство по делам о наследовании.
Обычно в договорах о правовой помощи предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимого имущества — учреждения юстиции страны, на территории которой оно находится.
Постоянно проживающий в Иван-городе (Ленинградская область) гражданин России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его жена, гражданка Эстонии, проживала вместе с ним. Она родилась в 1930 г. в эстонской деревне, в семье старообрядцев.
К. погиб при аварии в 1997 г., после его смерти остались сын (проживает в Нарве), дочь (проживает в Иван-городе) и брат (проживает в Таллине). Завещание составлено не было. После смерти К. возникли разногласия по поводу имущества умершего. В Иван-городе он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) — летний домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве).
В соответствии со ст. 45 Договора между Россией и Эстонией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 5 августа 1994 г., вступившего в силу 19 марта 1995 г., производство по делам о наследовании движимого имущества ведут учреждения договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство по делам о наследовании недвижимого имущества — учреждения той стороны, на территории которой находится это имущество. В Договоре предусмотрено, что эти положения применяются соответственно и к спорам по делам о наследовании. В договоре с Эстонией, как и в некоторых других договорах, имеется и особое правило о распределении компетенции, согласно которому в случае, если все движимое наследственное имущество находится на территории государства, где наследодатель не имел последнего постоянного местожительства, то по заявлению наследника, если с этим согласны все наследники, производство по делу о наследовании ведут учреждения этого государства.
3. Практика по наследственным делам наглядно показывает, какие трудности могут быть на пути наследников, стремящихся получить наследственное имущество за пределами своей страны. Необходим сбор соответствующих документов, доказательств. Существенное значение играет фактор времени. Об этом свидетельствует дело о наследстве гетмана Полуботки.
Наследство за рубежом — вступление и как узнать
Срок для вступления наследства определен Гражданским кодексом в течение шести месяцев. За это время наследники должны обратиться в нотариальную контору, предъявить свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, и выписку с последнего места жительства (прописки) умершего.
В наследственную массу входит все имущество умершего, за исключением личных неимущественных прав и других нематериальных благ таких как:
- право авторства, согласно которому наследник не может назвать себя автором произведения;
- право на имя, то есть наследник не решает вопросов, связанных с тем, под каким именем или псевдонимом будет публиковаться произведение;
- право на неприкосновенность произведения, согласно которому произведение должно использоваться в том виде, как его создал автор.
В наследственную массу может входить не только имущество, находящееся в Российской Федерации, наследованию подлежат также все активы наследодателя, расположенные в других странах.
При наследовании имущества, находящегося за границей следует учитывать, что в данном случае правила наследования будут регулироваться законодательством других стран.
Гражданское законодательство России предусматривает, что наследование имущества осуществляется по законодательству страны, в которой наследодатель имел последнее место жительства. Таким образом, при решении вопроса о применении законодательства той или иной страны, гражданство умершего не имеет принципиального значения – важно, где наследодатель проживал перед смертью.
Однако в отношении недвижимого имущества действует порядок наследования, предусмотренный в стране, где расположена собственность.
Законодательство европейских стран схоже с нормами Гражданского права РФ, хотя в каждой стране есть свои нюансы. Получить
консультацию
Например, в Великобритании при вступлении в наследство, наследник первоначально должен расплатиться по долговым обязательствам покойного перед кредиторами, после чего заплатить все налоги, причитающиеся государству.
Во Франции приоритеты расставлены несколько иначе. Первоначально необходимо уплатить налоги, а затем – рассчитаться с кредиторами.
Надо заметить, что в большинстве стран, в отличие от России, наследники обязаны уплатить налог на полученное имущество.
Ставка налога чаще всего варьируется в зависимости от суммы, в которую оценена наследственная масса. Так, к примеру, в Англии налог на наследство Inheritance Tax (IHT) платится наследниками умершего человека, вступившими в наследство. Собственность, оцененная в сумму меньшую, чем £325 000, не подлежит обложению налогом на наследство. Все, что больше £325 000 будет облагаться по ставке 40%. Для людей, состоявших в законном браке до смерти одного из супругов, этот порог увеличивается до £650 000.
Во Франции также налоги на наследство оплачиваются наследниками. Сумма налога зависит от степени родства между наследником и наследодателем. При совместном владении недвижимостью супруги имеют равные права на нее. После смерти одного из супругов все права собственности переходят другому без уплаты налогов. В случае если брак не был зарегистрирован, люди, проживающие вместе, рассматриваются как посторонние и уплачивают налоги вне зависимости от срока совместного проживания и ведения общего хозяйства. И только после смерти второго супруга недвижимость переходит детям, родившимся в этом браке. Дети уже обязаны платить налог на наследство.
Ставки налога на наследство во Франции составляют от 20% в случае прямой линии до 60% для наследников, которые имеют более отдаленное родство, или наследников, которые родственно не связаны вовсе.
А в Болгарии наследники налог не платят. Исключением становятся ситуации, когда третьим лицам, не являющимся родственниками, передается объект стоимостью более 250 тысяч левов.
При получении наследства за границей следует помнить, что сроки вступления в наследство в различных странах отличаются по своей продолжительности. Срок вступления в наследство варьируется от 3 месяцев до года. В Болгарии восстановить срок достаточно просто, а в Латвии наследник, пропустивший срок вступления в наследство, должен в суде доказывать, что у него были веские причины, по которым он не вступил в наследство в положенный срок.
Ряд различий кроется и в определении очередей наследников и условий наследования. Например, Германским гражданским уложением предусмотрены пять очередей наследников:
- первая категория – прямые нисходящие родственники наследодателя;
- вторая категория – родители наследодателя и прямые нисходящие;
- третья категория – деды и бабки наследодателя и прямые нисходящие;
- четвертая категория – прадеды и прабабки наследодателя и прямые нисходящие;
- пятая категория – прапрадеды и прапрабабки наследодателя и прямые нисходящие.
- Наследники по закону и очередность их призвания к наследству в Российской Федерации и зарубежных странах 2010 / Алёшина Александра Владимировна, Косовская Виктория Александровна
- Правовые основы наследования имущественных прав в европейском Союзе и США 2012 / Рыбачук Елена Юрьевна
- Определение круга законных наследников и очередность их призвания к наследству в рамках международного частного права 2006 / Алешина А. В.
- Развитие отечественного института наследования по закону 2019 / Тумаева С.А., Кирилловых А.А.
- Сравнительный правовой анализ норм, регулирующих правоотношения в сфере наследования по закону в украинском и российском законодательстве 2011 / Шамрук Александр Игоревич
- Сравнительный анализ наследственного права России и ряда зарубежных стран 2005 / Рыбакова С.А.
- Направления совершенствования нормативно-правового регулирования в области создания государственных информационных систем 2019 / Федотов О.А.
- Основные проблемы наследования по закону вукраинском и российском законодательстве 2010 / Шамрук А.И.
- Лица, призываемые к наследству по закону в Российской Федерации 2018 / Золотов Александр Владимирович
- Наследование по закону в соответствии с гражданским кодексом РСФСР 1922 г 2009 / Максютина К. В.
Правила получения недвижимости, переходящей от собственника, умершего за пределами РФ, регулируются нормами закона Международного права, в части института наследования.
Оно формируется из законодательных положений и норм правового регулирования государств, которые имеют к процедуре следующее отношение:
- Место жительства наследника, которое ориентировано на Гражданский кодекс РФ.
- Законодательство государства, где проживал умерший собственник, распорядившийся имуществом в пользу заинтересованного лица, или – являлся близким родственником.
- Законодательство страны, в пределах которой расположен объект, если его владелец скончался на территории другого государства.
- Место составления завещания.
Гражданское право РФ в статье 1224 ГК РФ опирается на приоритет страны, ставшей последним местом жительства усопшего.
Если речь идёт о недвижимости, ситуация может измениться. По преимуществу международное законодательство регулирует процедуру нормами государства, на территории которого расположен указанный объект.
Получение имущественных прав покойного владельца обусловлено информированием о кончине завещателя или родственника. Без получения данных сведений процедура может оказаться проблематичной. Получение таковых доступно при условии:
Поддержание родственных связей с лицами, проживающими за рубежом и в пределах РФ, что подразумевает непосредственное информирование и активное участие заинтересованного лица в притязании на недвижимость покойного.
Добросовестность родственников, проживающих с покойным владельцем недвижимости, от которых требуется оповещение лиц, допускающихся к участию в наследстве.
Компетентность нотариуса, ведущего наследственное дело за границей, от которого требуется разыскать и информировать лиц, включённых в завещательное распоряжение или призывающихся по очереди родства.
После получения сведений о данном прецеденте, притязающие на участие во вступлении в вещное право покойного, призываются к наследованию в общем порядке, универсальном для большинства государств.
При оповещении заинтересованного лица об открытии наследства или включении его интересов в завещательное распоряжение, претенденту на участие в процедуре следует обратиться в нотариальную контору по месту жительства, для определения нормативов участия и алгоритма дальнейших действий.
Иногда удаётся оформить процедуру непосредственно по месту проживания преемника. Такое допустимо при условии:
- Наличия у претендента – подлинника свидетельства о смерти собственника оставленной за пределами РФ недвижимости.
- Если перед кончиной собственник проживал у претендента на его имущество, получил прописку по его адресу.
- Наличия завещания, в котором имущество передаётся ему в полном объёме.
- Если производство не открыто в иной нотариальной конторе, например – по месту кончины владельца недвижимости, или по месту расположения объекта.
- Когда законодательство государства допускает открытие наследства на территории РФ.
К странам, допускающим непосредственный контакт с территории страны проживания, для россиян являются страны бывшего СНГ, за исключением Украины и Грузии. А так же некоторые страны, связанные с РФ условиями Гаагской конвенции.
Без проблем можно оформлять вступление в имущественные права покойного, при получении недвижимости на Кипре, соблюдая условия выделения обязательной доли в наследстве, в том числе – на полученное по завещанию имущество.
В иных случаях потребуется связаться с нотариальной конторой государства, ведущей наследственное дело и определить допустимость использования услуг представителя из числа юристов или уполномоченных компаний, расположенных в том же населённом пункте.
Тогда потребуется собрать пакет документации:
- свидетельство о смерти;
- ксерокопию паспорта;
- ксерокопию свидетельств, подтверждающих степень родства;
- заявление на участие в процедуре.
Иногда в свидетельствах утрачивается логическая цепочка, устанавливающая степень родства. Такое возникает, если женщина в результате многократных браков изменяла фамилию. В этом случае правоспособность восстанавливается через суд, а полученное решение суда прилагается к пакету документации.
Каждый документ требуется перевести на язык страны, в нотариат которой таковая предоставляется. Переводчик документации подходит в нотариальную контору совместно с заявителем и удостоверяет собственноручной подписью ответственность за актуальность сведений, внесённых в переведённый документ.
Пакет документации передаётся официальным заказным письмом по назначению.
Страны, участники Гаагской конвенции, подтверждают правомочность документации апостилем – проставляя соответствующий удостоверяющий штамп.
Если по условиям нотариата страны требуется исключительно личное присутствие, обозначенный пакет документации потребуется предъявить лично, написав заявление на участие, в соответствии с требованиями уполномоченного учреждения.
Оформление наследства за рубежом пошаговая инструкция
Американское законодательство, опирающееся на систему прецедента, даёт вольную интерпретацию законов, устанавливаемых каждым штатом. В силу этого, наследственные права нерезидентов варьируются в зависимости от места расположения объекта.
В штатах: Монтана, Невада, Северная Каролина, Айова, Калифорния и Орегон процедура упрощена. Здесь завещательное распоряжение и наследование по закону, ориентирующееся на очерёдность, установленную, административными органами штатов, взаимно обусловлены.
То есть, вступая в распоряжение имуществом, граждане могут:
- управлять наследственным производством с территории РФ;
- пользоваться услугами посредников из числа местных юридических компаний.
Остальные штаты ограничивают санкции на приобретение имущества покойного. Здесь устанавливается жёсткий регламент, требующий личного присутствия. Ответственность покойного перед кредиторами и иные затраты, при оформлении, требующие личного участия гражданина РФ, могут свести на нет выгоды от приобретения домика или иной собственности.
Кроме прочего, система налогообложения США – сложная структура, в которой некомпетентный наследник, нерезидент США не сможет самостоятельно сориентироваться. Предусматривая освобождение от налога наследников, если стоимость недвижимости не превышает 5 миллионов долларов, законодатель оставляет данное условие в адрес иностранцев.
Иностранцу суживается налог лишь с 60 тысяч долларов.
Сумма налога устанавливается в зависимости от ряда факторов, которые требуют особого рассмотрения. Они зависят от места расположения объекта и условий, предусмотренных для данной местности. А так же – от общей стоимости недвижимости.
Высоки налоговые ставки для лиц, составляющих завещание. Поэтому завещательное распоряжение в адрес граждан РФ встречается нечасто. В данном смысле проблемой является и тот фактор, что местные власти стараются ограничить вливание в страну иностранного контингента, создавая условия, не способствующие его въезду.
Самым простым способом узнать о том, есть ли у человека наследство за границей, является стабильное поддержание связи с зарубежной родней. В случае хороших отношений можно надеяться, что будет составлено завещание с включением имени наследника. Но такое получается далеко не всегда и поэтому больше шансов получить долю при делении наследства по закону.
В случае, если поддерживается связь с родственниками, они могут самостоятельно уведомить наследника о смерти наследодателя. В случае указания в завещании информации о заграничном наследнике в обязанности нотариуса, открывающего наследственное дело, будет входить розыск всех наследников, указанных в завещании. Данные действия юриста предусмотрены во многих странах мира.
Что касается России, то наследникам не требуется платить специального налога на имущество и денежные средства, полученные в результате вступления в наследство. Но если наследование происходит в другой стране, может потребоваться уплата налога на наследство по законам места открытия наследства. Чтобы избавить наследников от уплаты налога наследодатель может передать им имущество в собственность с помощью договора дарения. Но здесь также необходимо внимательно изучить законодательство, поскольку в некоторых странах налог на дарение превышает налог на наследство.
В вопросах наследования следует проявлять крайнюю осторожность, особенно если известие поступило вместе с неизвестными личностями, а не по официальным способам оповещения. Например, многие мошенники могут просто прийти на дом и представиться юристами, занимающимися вопросом получения заграничного наследства. Также они предлагают свои услуги по оформлению данного наследства и требуют за работу денежное вознаграждение вперед.
Основное отличие юристов от мошенников в нехватке времени, тем более на личное посещение каждого предполагаемого наследника. Поэтому оповещают наследников либо по телефону, либо почтовым отправлением с уведомлением установленной формы.
Поскольку оформление наследства за границей может принести с собой некоторые трудности, по процессуальным вопросам лучше проконсультироваться с опытным юристом.
Вопрос, связанный с получением наследства по закону, регулируется главой 3 ГК РФ.
Отдельные статьи посвящены вопросам, связанным с необходимостью сбора тех или иных документов, составлению заявления.
Особое внимание уделяется очередности вступления в права наследования, основанной на степени родства с наследодателем.
Передача имущества осуществляется только достойным наследникам.
Они делятся на несколько групп в соответствии со статьей 1141 ГК РФ. законодательство выделяет:
Что касается остальных очередей, то они включают в себя родственников 3, 4, 5 и последующего колена.
Таким образом, государство стремится обеспечить получение наследства тем или иным родственником наследодателя перед тем, как оно будет признано выморочным.
Пошаговая инструкция, как оформить наследство без завещания по закону, представляет собой последовательность действий:
- Обращение к нотариусу. Посетить нотариальную контору можно с уже собранным пакетом документов, что позволит сократить время на оформление свидетельства, или сходить к нотариусу, чтобы получить ответы на интересующие вопросы, а также список бумаг, необходимых для открытия наследственного дела. Важно, что обращаться необходимо в нотариальную контору, расположенную по месту официальной регистрации наследодателя.
- На следующем этапе происходит сбор документов. Помните, что все бумаги должны быть в наличии, иначе нотариус не откроет наследственное дело.
- Нотариальная проверка документов необходима для определения их подлинности. Сроки процедуры будут зависеть от того нотариата, в который вы обратились.
- Выдача свидетельства вступления в права наследования. Стоит отметить, что этот документ является правоустанавливающим – он подтверждает права наследника на имущество (к примеру, квартиру). Уже позднее на его основании будет проведена регистрация права собственности, завершающаяся выдачей Свидетельства о праве собственности.
В конторе у нотариуса составляется заявление, целью написания которого является согласие наследника получить наследство по закону.
Оно составляется в соответствии с формой, установленной законодательством.
Получить его можно в конторе у нотариуса.
При составлении заявления о вступлении в права наследования рекомендуется учитывать ряд простых правил:
Одним из этапов процедуры в 2017 году, как и в предыдущее время, является сбор документов.
Первоначальный набор должен включать в себя:
Последующие списки документов будут отличаться, в зависимости от того, что передается по наследству.
Рассмотрим на примере, какой набор потребуется для получения квартиры (без первичного пакета):
- Техническая и кадастровая документация на объект.
- Правоустанавливающие бумаги, принадлежавшие наследодателю.
- Свидетельство собственности на недвижимость (без него передача жилой площади не может быть произведена).
- Выписка из реестра недвижимости, подтверждающая, что наследодатель является владельцем квартиры. Дополнительно выписка дает представление о других собственниках объекта (если таковые имеются).
Если по наследству передается автомобиль или земельный участок, то список документов, необходимых для принятия этого имущества, можно узнать у нотариуса.
Наследование имущества за рубежом. В продолжение темы
Что касается свидетельства вступления в права наследования, то стоит отметить – без его наличия наследник не обладает никакими правами в отношении имущества, входящего в наследственную массу.
Как только у него, на руках будет присутствовать этот документ, он сможет владеть квартирой, домом и т.д. но не распоряжаться им.
Тут можно ознакомиться с образцом свидетельства о праве на наследство .
Законодательство о наследовании в странах континентальной правовой системы включает в себя нормы, регулирующие общественные отношения по переходу прав и обязанностей умершего к другим лицам.
В странах континентального права наследственное право переняло многие институты римского наследственного права, адаптировав некоторые институты к собственным национальным особенностям.
Наследственное право зарубежных стран исходит из общих принципов возможности наследования по закону и по завещанию, причем по общему правилу наследование по закону рассматривается как «наследование без завещания», т.е. приоритет имеет наследование по завещанию. Законодательство о наследовании исходит из незыблемости свободы воли наследодателя, который вправе самостоятельно распорядиться своим имуществом, оставив его любым лицам, как из числа родственников, так и лиц, не имеющих с ним родственной связи.
Правила получения недвижимости, переходящей от собственника, умершего за пределами РФ, регулируются нормами закона Международного права, в части института наследования.
Оно формируется из законодательных положений и норм правового регулирования государств, которые имеют к процедуре следующее отношение:
- Место жительства наследника, которое ориентировано на Гражданский кодекс РФ.
- Законодательство государства, где проживал умерший собственник, распорядившийся имуществом в пользу заинтересованного лица, или – являлся близким родственником.
- Законодательство страны, в пределах которой расположен объект, если его владелец скончался на территории другого государства.
- Место составления завещания.
Поскольку правоотношения возникают внутри страны и за пределами, возникает много спорных моментов, относящихся к несовпадению правовых норм в разных странах.
Особое значение для принятия грамотного решения имеют три основных положения:
- гражданином какой страны является владелец имущества;
- расположение собственности, принадлежность стране;
- место оформления завещания.
В нашей стране законодательно разделено наследное имущество. Недвижимость передается по закону страны расположения, а движимое имущество становится наследственной массой по гражданству наследодателя или месту его проживания. При открытии наследственного дела в России, выдается свидетельство на право наследования, которое в последствии предъявляется за границей местному нотариусу на определенное имущество.
Требования по оформлению наследственного права касаются всех граждан, независимо от способа получения собственности: по завещанию или закону. При этом следует знать правовые нормативы страны, поскольку все они различны и крайне отличаются друг от друга. За границей в отношении зарубежных заинтересованных лиц осуществляются специальные положения, которые некоторым образом ограничивают свободу получения наследства.
Например, если страна находится в состоянии конфронтации и военных действий, то наследственные дела изымаются и рассмотрение замораживается до определенного времени. Законодательство большинства стран предусматривает розыск всех наследников, включенных в завещание. Этот вопрос решает нотариус, занимающийся открывшимся делом.
При форме законного наследства наиболее важна степень родства, отличная в различных государствах. Например, в РФ существует семь степеней родственных связей, а в европейском законодательстве признается пять степеней.
Нашим законом определен период заявления прав заинтересованных лиц в шесть месяцев. В европейских странах срок варьируется от трех месяцев до года, причем есть государства, например, Болгария, где и после полугода можно заявить свои права. Наследник имеет право отказа от имущества, независимо от места его нахождения. Отказ осуществляется по месту открытия наследства, если лично это сделать невозможно, то допускается отказ через доверенное лицо.
С 2006 года в нашей стране отменен налог на наследство, но во многих странах отчисления представляют собой значительные суммы. Например, во Франции или Великобритании налог для близких родственников составляет 40%, для остальных наследников размер платежа составит до 60%. Окончательное вступление в наследство требует личного присутствия наследника или его доверенного лица, оформленного официально.